История развития наследственного права в россии

виды и Понятие завещания

В соответствии с п. 5 ст. 1118 ГК Российской Федерации, завещание– односторонняя сделка, которая формирует права и обязанности по окончании открытия наследства. Из данной нормы видно, что законодатель выяснил только юридическую природу завещания, не раскрывая определения понятия «завещание», в то время как трактовки этого термина, присутствующие в юридической литературе, разрешают сказать о двух вероятных выговорах в определении понятия «завещание»: чёрте завещания, с одной стороны, как акта волеизъявления со стороны завещателя, его личного распоряжения на случай смерти,[21] а иначе – об определении его в первую очередь как документа, при помощи которого гражданин может выяснить судьбу собственного имущества по окончании собственной смерти,[22] самостоятельно назначив собственных наследников.[23]

Гражданский кодекс устанавливает неспециализированные требования оформления завещания и его конкретные формы.

Неспециализированные требования.

1.Обязательность письменной формы. Это требование не знает исключений, потому что устное завещание никогда не допускается.

2.Удостоверение нотариусом. Это требование есть неспециализированным за отдельными исключениями, установленными законом (ст.1127 ГК -завещания, приравниваемые к нотариальным и ст. 1129 ГК — завещание в чрезвычайных событиях; ст. 1128 — завещание в банках).

3.Присутствие свидетел?ей при составлении, подписании, удостоверении завещания либо при его передаче нотариусу — в случаях, указанных в ГК (ст.ст.1126, 1127, 1129).

4.Собственноручная подпись завещателя (за исключением случая, указанного в п.З. ст. 1125 ГК: при нотариальном удостоверении завещания, если завещатель в силу физических недочётов, серьёзной болезни либо неграмотности не имеет возможности собственноручно подписать завещание, оно по просьбе завещателя должна быть подписано вторым гражданином в присутствии нотариуса).

5.Указание даты.

Несоблюдение установленных правил влечет недействительность сделки.

Основное назначение завещания пребывает в том, дабы установить порядок перехода всего наследственного имущества либо его части к определенным лицам (физическим либо юридическим), и к публично-правовым образованиям (РФ, субъекты РФ, города, международные организации и иностранные государства).

В силу п. 1 ст. 1118 ГК Российской Федерации распорядиться своим имуществом на случай смерти гражданин может лишь при помощи составления завещания с соблюдением всех установленных законом требований к этому документу. направляться отметить, но, что не всякое распоряжение, составленное на случай смерти, есть завещанием. К примеру, контракт страхования судьбы в пользу третьего лица также есть распоряжением гражданина (страхователя) на случай смерти, но завещанием его признать запрещено, потому, что страхователь распоряжается не своим, а таким имуществом, право на которое появляется лишь по окончании его смерти, и исходя из этого не имеет возможности принадлежать при жизни самому наследодателю.[24] Не будет иметь показателей завещания и соглашение дарения, оформленный гражданином правильно ст. 572 ГК Российской Федерации. В соответствии с п. 3 ст. 572 ГК Российской Федерации контракт, предусматривающий передачу дара одаряемому по окончании смерти дарителя, ничтожен. Следовательно, соглашения наследодателя и любые договоры, затрагивающие вопросы распоряжения имуществом на случай смерти, но хорошие от завещания, ничтожны.[25]

Главное содержаниезавещания образовывает распоряжение об имуществе с указанием, кому из наследников и в каком порядке оно передается. Наряду с этим одним из наиболее значимых требований,предъявляемых к содержанию завещания, есть правомерность распоряжений завещателя. Так, к примеру, распорядиться имуществом, входящим в состав неспециализированной собственности, завещатель может только в пределах принадлежащих ему прав (кроме того в случае, если в тексте завещания это имущество и было указано абсолютно). Весьма интересно подчернуть, что Шершеневич Г.Ф. определял правомерность содержания воли, высказываемой в завещательном распоряжении, как внутреннее условие действительности завещания, «подобно тому, как соблюдение установленной формы есть внешним условием действительности».[26]

Предметом завещательного распоряженияможет быть в первую очередь любое имущество, уже принадлежащее завещателю либо лишь предполагаемое. Завещание может содержать и распоряжения неимущественного характера (к примеру, о месте похорон). Но завещатель не имеет возможности оговаривать в завещании ограничения права наследника в последующем распоряжении наследственным имуществом. В случае, если же в распоряжении на случай смерти по большому счету не содержится указаний об имуществе, его нельзя рассматривать как завещание.

Составленное завещание, каково бы ни было его содержание, само по себе никакого наследственного правоотношения не порождает. Оно выступает только как первичный юридический факт, что в сочетании с другим юридическим фактом – открытием наследства – ведет к происхождению наследственного правоотношения: наследники по завещанию призываются к наследованию.

Завещание возможно составлено лишь от имени одного лица. Так, в соответствии с п. 4 ст. 1118 ГК Российской Федерации в завещании смогут находиться распоряжения лишь одного гражданина. Совершение завещания двумя либо более гражданами не допускается, поскольку в другом случае оно будет обьявлено нелегетимным.

Завещать гражданин может лишь собственный имущество.Но это не свидетельствует, что уже при удостоверении завещания нотариус вправе настойчиво попросить документы, подтверждающие право собственности завещателя на ту либо иную вещь.

Реальность завещания в данной части определяется лишь на момент открытия наследства. Так, к примеру, в случае, если в завещание среди другого был включен автомобиль, что завещатель потом реализовал, автомобиль, очевидно, не войдет в наследственное имущество и к наследникам не перейдет.[27]

Персональный темперамент завещания как сделки проявляется еще и в том, что его совершение через представителя либо посредника, действующих на основании закона либо по доверенности, нереально. Это зафиксировано конкретно вп.3 ст. 1118 ГК Российской Федерации. Поэтому лица, не владеющие полной дееспособностью (заключающие простые сделки при помощи действий представителя), как отмечается в юридической литературе, никогда завещателями быть не смогут – они смогут передавать наследство лишь наследникам по закону.[28]

С понятием завещания тесно связаны оговоренные в законе права и обязанности завещателя– человека, захотевшего покинуть распоряжение относительно судьбы собственного имущества по окончании собственной смерти. В первую очередь это относится ограничения законодательством свободы волеизъявления завещателя. Его воля, например, возможно заключена лишь в ту форму,которая будет соответствовать требованиям, изложенным в главе 62 ГК Российской Федерации, т. е. будет заключена в завещании определенной формы.

По русскому законодательству завещательной правоспособностью полностью владеют только лица, каковые абсолютно здоровы, т. е., в частности, достигшие возраста 18 лет, также как и эмансипированные несовершеннолетние. Но нужно подчернуть, что в правовой литературе было высказано мнение, в соответствии с которому вступление в законный брак лица, не достигшего 18-летнего возраста, не порождает у него права завещать собственный имущество.

Необходимо подчеркнуть кроме этого, что возможность совершения завещаний с участием рукоприкладчикаустановлена законом только в отношении случаев, в то время, когда завещание оформляется в нотариальной либо приравненной к ней форме (ст. 1127 ГК Российской Федерации).

При нотариальном удостоверении и составлении завещания по желанию завещателя может находиться свидетель.В случае, если завещание составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно должно быть им подписано и на завещании должны быть указаны фамилия, имя, место и отчество жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность. Нотариус обязан предотвратить свидетеля, и гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, о необходимости выполнять тайну завещания (ст. 1123 ГК Российской Федерации). При удостоверении завещания нотариус обязан кроме этого разъяснить завещателю положение о праве на необходимую долю и сделать об этом на завещании соответствующую надпись (ст. 1149 ГК Российской Федерации). Стоит, но, присоединиться к точке зрения тех правоведов,[42] каковые уверены в том, что требование закона в отношении формы завещания не нужно осознавать практически, потому, что правовые последствия отсутствия соответствующей записи спорны. В частности, отсутствие пометки о разъяснении наследодателю норм об необходимой доле формально должны повлечь за собой ничтожность завещания. Одновременно с этим ни сама эта запись, ни ее отсутствие не смогут существенно оказать влияние на исполнение и выражение воли завещателя.

Необходимое участие свидетелейпредусмотрено в следующих случаях: при передаче конверта с текстом закрытого завещания (п. 3 и 4 ст. 1126 ГК Российской Федерации); при подписании завещания, приравниваемого к нотариально удостоверенным (п. 2 ст. 1127 ГК Российской Федерации); при подписании завещания в чрезвычайных событиях (абз. 2 п. 1. ст. 1129 ГК Российской Федерации); при составлении нотариусом описи наследственного имущества (п. 1 ст. 1172 ГК Российской Федерации). Количество свидетелей в названных выше случаях четко выяснено законом.

Разновидностью нотариально заверенного завещания есть документ, составленный нотариусом со слов завещателя.В этом случае, перед тем как подписать текст, завещатель обязан абсолютно прочесть завещание в присутствии нотариуса, что предусматривается законодательством не только России, но и многих других государств – в частности, законодательством Франции, ФРГ, Испании, Польши и Италии.[43] В случае, если же завещатель не в состоянии лично прочесть завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием обстоятельств, по которым завещатель не смог лично прочесть завещание (ч. 2 ст. 1125 ГК Российской Федерации).

Формы завещания

Первая форма — нотариально удостоверенное завещание (ст. 1125 ГК). Эта форма есть самый распространенной. Она выражается в следующем.

а) Завещание должно быть написано самим завещателем либо за писано с его слов нотариусом (наряду с этим допускается применение технических средств).

б) Если завещание записано нотариусом, оно должно быть прочтено завещателем.

в) Собственноручная подпись завещателя. Но при данной форме завещания допускается подпись вторым гражданином в присутствии нотариуса (заболевание, физические недочёты либо неграмотность завещателя).

г) Разъяснение нотариусом завещателю содержания ст. 1149 ГК — о праве на необходимую долю.

д) Может (по желанию завещателя) находиться свидетель, в этом случае он кроме этого подписывает завещание и на завещании указываются его фамилия, имя, отчество, место жительства.

е) Удостоверение завещания нотариусом.

Вторая форма — закрытое завещание.

1)Исключается возможность ознакомиться с содержанием завещания кому бы то ни было, в т.ч. нотариусу. При данной форме максимально обеспечена тайна завещания.

2)Завещание должно быть написано завещателем собственноручно (исключается применение технических средств).

3)Должно быть подписано самим завещателем (подпись вторым гражданином не допускается).

4)Оно передается завещателем нотариусу в закрытом конверте.

5)При передаче непременно присутствие двух свидетелей, каковые ставят на конверте собственные подписи.

6)Нотариус помещает запечатанный конверт с завещанием (в присутствии свидетелей и завещателя) в второй конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, дате и месте принятия закрытого завещания, сведения о свидетелях.

7)Нотариус обязан разъяснять содержание ст. 1149 ГК — о праве на необходимую долю и сделать об этом надпись на втором (внешнем) конверте.

8)Завещателю выдается документ о принятии закрытого завещания.

9)Закрытое завещание хранится в нотариате.

10)Завещание вскрывается нотариусом по представлении свидетельства о смерти завещателя нотариусу не позднее 15 дней в присутствии не меньше чем двух свидетелей и захотевших наряду с этим находиться заинтересованных лиц. Нотариус оглашает текст завещания, образовывает протокол, в котором воспроизводится полный текст завещания.

11)Наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола.

12)Подлинник завещания хранится у нотариуса.

Третья форма — завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным.

1. Это завещания:

-граждан, находящихся на исцелении в поликлиниках и других больницах, живущих в зданиях социальных учреждений;

-граждан, находящихся на судах на протяжении плавания;

-граждан, находящихся в экспедициях;

-военнослужащих (и других граждан, трудящихся в этих частях) при отсутствии в пунктах дислокации нотариусов;

-граждан, находящихся в местах лишения свободы.

2. Право удостоверять завещания вместо нотариуса в этих обстоятельствах предоставлено определенным чиновникам, указанным в ст.1127 ГК (главные, дежурные доктора, капитаны судов, главы экспедиций, начальники воинских частей, главы мест лишения свободы).

3.Завещание подписывается лично завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание и свидетеля, что кроме этого его подписывает.

4.При первой возможности такое завещание должно быть направлено нотариусу по месту жительства завещателя.

Четвертая форма — завещательные распоряжения правами на финансовые средства в банках (ст. 1128 ГК)[81].

1) Объектом для того чтобы завещания являются лишь финансовые средства гражданина, внесенные в банк (согласно соглашению вклада либо банковского счета).

2) Письменная форма.

3) Собственноручная подпись.

4) Совершение завещания конкретно в филиале банка, в котором находится счёт (вклад).

5) В завещательном распоряжении указываются дата и место его совершения, место жительства, имена, отчества, фамилии граждан, местонахождение и полное наименование юрлица, которым завещается вклад.

6) Завещание удостоверяется служащим банка, имеющим право принимать к выполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете.

7) Завещательное распоряжение совершается и удостоверяется безвозмездно.

Завещанные финансовые средства выдаются наследникам по окончании смерти завещателя при предъявлении свидетельства о праве на наследство (??????? выдается нотариусом — ст. 1162 ГК).

Финансовыми средствами в банке гражданин может распорядиться на случай смерти и при помощи вторых форм завещания по собственному усмотрению (в нотариате).

Завещательные распоряжения на финансовые средства в банках есть новой формой завещания, предусмотренной частью третьей ГК, введенной с 1 марта 2002 ?.

Их необходимо отличать от вторых сделок по распоряжению финансовыми средствами в банках на случай смерти, каковые допускались по ветхому законодательству — ГК 1964 ?., они не являются завещаниями и на них, соответственно, не распространяются нормы наследственного права, потому что закон не имеет обратной силы.

????? ???????, на данный момент действуют два правовых режима по распоряжениям вкладчиков в банках на случай смерти: 1) сделанные до 1 марта 2002 ?. и 2) идеальные с 1 марта 2002 ?.

В первом случае при смерти вкладчика не используются нормы на следственного права. Это указывает, что вклад выдается лицу, указанному в распоряжении — не действует право на необходимую долю; на таковой вклад не обращается взыскание по долгам погибшего и, наконец, таковой вклад выдается сходу при предъявлении свидетельства о смерти.

Во втором случае (в случае, если распоряжения сделаны с 1 марта 2002 ?.) они являются завещаниями поэтому деньги выдаются: с соблюдением прав нужных наследников на необходимую долю; на вклад обращаются взыскания но долгам завещателя; взять вклад возможно лишь по окончании оформления наследственных прав у нотариуса (по окончании шести месяцев по окончании смерти и при предъявлении свидетельства о праве на наследство).

В законе ??О внесении дополнения в ФЗ ??О введении в воздействие части третьей ГК Российской Федерации?? в ст. 8 прим.1 указано[82]: ??Если до введения в воздействие ч.З. ГК Российской Федерации вкладчиком было сделано распоряжение о выдаче вклада при собственной смерти, находящиеся на финансовом вкладе финансовые средства не входят в состав наследственного имущества, и на условия и порядок их выдачи не распространяются нормы раздела пятого ч.3 ГК. И выдача вклада осуществляется на основании документа? удостоверяющего факт смерти??.

Пятая форма — несложная письменная форма.

1.Такаяформа допускается крайне редко — только при чрезвычайных событиях, ?.?. в положении, очевидно угрожающем жизни завещателя, в силу которых он лишен возможности совершить завещание в соответствии с неспециализированными правилами статей 1124-1128 ГК.

2.Завещание должно быть собственноручно написано и лично подписано завещателем.

3. Нужно присутствие двух свидетелей при составлении завещания.

4. Это завещание утрачивает силу, если завещатель при прекращения чрезвычайных событий в течение месяца не совершил завещание в какой — или другой форме, предусмотренной статьями 1124-1128 ГК.

5. Требуется подтверждение судом (по требованию заинтересованных лиц), факта совершения завещания в чрезвычайных событиях — в пределах срока для принятия наследства.

История развития наследственного права в РФ

Исторически первыми странами, выделявшимися среди других государств в плане регламентации разных правовых взаимоотношений (в том числе и в сфере наследования), были Старый Вавилон (законы Хаммурапи), Древние Афины (законы Солона) и Древний Рим (законы XII таблиц). Но в случае, если первые два страны скудно затрагивали данную проблему, устанавливая только неспециализированные правила о возможности перехода имущества погибшего наследодателя к наследникам лишь по мужской линии и лишении данного права наследников-дам, то правовая совокупность Древнего Рима заложила фундамент для развития университета наследования фактически во всех современных странах.

Главные положения наследственного права Древнего Рима:

1) установление двух оснований наследования: по закону и по завещанию;

2) закрепление принципа универсальности наследования, т. е. одномоментного перехода всех прав и обязанностей наследодателя в неизменном виде;

3) провозглашение принципа свободы завещательных распоряжений, т. е. приоритета наследования на основании завещания перед законом;

4) установление наследственных разрядов (аналогов современным наследственным очередям): а) домочадцы (погибший именовался домовладыкой, а от него наследство переходило к совместно с ним жившим лицам); б) агнаты (сыновья и братья); в) иные члены рода. Со своей стороны указанные разряды делились на последовательность наследственных классов;

5) закрепление возможности при наследовании по завещанию сингулярного (частичного) перехода прав (к примеру, легат – вменение наследнику обязанности обеспечить в перешедшем к нему в собственность жилом помещении проживание третьего лица на период его жизни);

6) установление правил о нужном (необходимом) наследовании определенных лиц при лишения (ограничения) их наследодателем права наследования (в частности, к таким лицам относились нетрудоспособные дети наследодателя).

Развитие наследственного права в РФ

Своеобразные черты национально-правового развития нашей страны в целом обусловливают и наличие тех изюминок, каковые свойственны для явления частного порядка – университета наследования. Сюда следует отнести и патриархальность устоев русского общества, и несоответствие исторических этапов развития нашей страны и европейских государств, и продолжительность существования безотносительной монархии, и социальные катаклизмы, и другое. Для более детального рассмотрения изюминок наследственных правоотношений, складывающихся в Русском стране, поделим историю его развития и становления на последовательность исторических периодов.

Этапы развития наследственного права в РФ.

I. Наследственное право Древнерусского страны. Узловым источником правовой информации о существовавших в тот период времени наследственных отношениях являлся широко известный сборник норм простого права Русская Правда.

Главные положения наследования сводились:

а) к возможности перехода наследства к участникам семьи погибшего и запрету приобретения наследственных прав иными лицами;

б) к правилам о том, что при отсутствии наследников имущество становилось собственностью страны в лице его представителя в данном поселении.

II. Наследственное право периода централизованного Русского страны. Источниками являлись судебники 1497 и 1550 г. Законодательство этого периода развития наследственных правоотношений являлось уже более идеальным:

а) были сформулированы два основания наследования: завещание и закон (именовалось «доклад» либо «запись» – составить его был в праве лишь глава семьи);

б) главными наследниками признавались дети и вдова погибшего, наряду с этим сыновья имели приоритетное перед дочерьми право на приобретение имущества;

в) дочери значительно ограничивались в праве наследования – по окончании смерти отца они не могли стать собственниками недвижимости.

III. Наследственное право периода сословно-представительной монархии. Наиболее значимым источником права наследования того времени являлось Соборное уложение 1649 г., включавшее в себя последовательность новых норм, регулировавших наследственные правоотношения:

а) устанавливалось право составления завещания не только главой семьи, но и любым ее участником;

б) дочери, в отличие от прошлого периода, стали допускаться к наследованию по закону в отношении недвижимости (вотчин).

IV. Наследственное право эры абсолютизма. Главным источником законодательства о наследовании того времени являлся Указ Императора 1714 г. «О единонаследии», и иные более поздние нормативные документы, закрепившие последовательность принципиальных положений развития наследственных правоотношений:

а) приоритет наследования на основании закона;

б) возможность передачи имущества по завещанию главой семьи лишь одному из сыновей, в большинстве случаев старшему;

в) дочь была в праве наследовать лишь при отсутствии сыновей;

г) при наследовании по закону старший сын наследовал недвижимое имущество, другое наследство распределялось между иными наследниками;

д) устанавливался порядок определения доли вдовы погибшего;

е) формулировались правила расчета наследственных долей своих родителей, бабушки и дедушки наследодателя.

V. Наследственное право периода буржуазного развития России. Основополагающим источником стал Свод законов России, включавший в себя массив систематизированных правовых норм разных отраслей права, среди них и наследственного. В качестве значительных возможно назвать следующие положения:

а) установление очередей наследования по закону в зависимости от степени родного родства;

б) наследниками первой очереди признавались потомки наследодателя (дети, внуки, правнуки); жены наследовали приятель по окончании приятеля 1/7 часть недвижимости и 1/14 – движимого;

в) формулирование положений о выморочном имуществе, которое при отсутствии наследников по окончании десяти лет становилось собственностью страны, дворянства, территориального образования (города, поселения);

г) официальное закрепление принципа универсальности наследования, т. е. перехода не только всего количества имущественных прав, но и обязанностей (долгов) наследодателя.

VI. Наследственное право СССР:

1) 1918–1922 гг. – университет наследования был практически законодательно запрещен. Декрет ВЦИК РСФСР от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования» и соответствующее ему распоряжение министерства юстиции от 21 мая 1919 г. закрепили возможность наследования только предельного числа предметов личной собственности погибшего наследодателя участниками его семьи;

2) 1922–1928 гг. – университет наследования был восстановлен Декретом ВЦИК от 22 мая 1922 на данный момент. «Об главных имущественных правах, признаваемых РСФСР, защищаемых ее законами и защищаемых судами РСФСР», и законодательно обоснован на наибольшем юридическом уровне – в Гражданском кодексе РСФСР 1922 г. В его нормах уже говорилось о возможности наследования, но оно ограничивалось 10 тыс. руб. В частности, ст. 416 показывала на то, что допускается наследование по закону и по завещанию в пределах неспециализированной цене наследственного имущества не более 10 тыс. руб., за вычетом всех долгов погибшего. Наряду с этим, в случае, если цена наследства превышала указанную сумму, производился раздел, и часть имущества, превышающая предельную сумму, переходила стране.

Главными положениями наследственного права стали:

а) возможность наследования лишь родными родственниками (муж погибшего, его дети, внуки, правнуки), и нетрудоспособными иждивенцами;

б) наследниками первой очереди являлись дети и супруг, второй – нетрудоспособные иждивенцы (лица, каковые по разным обстоятельствам пребывали на содержании наследодателя), третьей – родители, сестры и братья;

в) запрещалось составление завещания не в пользу указанных выше наследников (кроме того при их отсутствии), что практически вело к возможности только перераспределения наследственных долей между ними;

г) распоряжением ЦИК и СНК Альянса ССР от 29 января 1926 г. «Об отмене ограничения размера имущества, могущего переходить в порядке дарения и наследования» с 1 марта 1926 г. отменялось ограничение и корректировался ГК РСФСР.

3) 1928–1945 гг. – определенные трансформации в сферу наследственных правоотношений были внесены совместным распоряжением ВЦИК и СНК РСФСР от 28 мая 1928 г.:

а) устанавливалось право завещать имущество стране, и партийным, советским и иным публичным фирмам, организациям и учреждениям;

б) закреплялось право наследования категорией так называемых необходимых наследников (лиц, каковые приобретали долю в наследстве независимо от завещания, лишавшего либо ограничивающего их право наследовать по закону);

в) усыновители и усыновленные были в сфере наследования уравнены в правах с детьми и родителями;

4) 1945–1961 гг. – предстоящее развитие университет наследования взял во время ВОВ 1941–1945 гг. 15 сентября 1942 г. СНК СССР принял распоряжение «О порядке завещаний и удостоверения доверенностей солдатах в военное время», которым разрешалось удостоверять завещания руководству воинских частей и главам больниц. Указом Президиума Верховного Совета от 9 января 1943 г. были высвобождены от налога с имущества, переходящего в порядке наследования, наследники лиц, погибших при защите Отчизны.

14 марта 1945 направляться. был принят Указ Президиума Верховного Совета «О наследниках по завещанию и закону». Данным нормативным актом было установлено:

а) три наследственные очереди (первая – дети, жены, нетрудоспособные иждивенцы и нетрудоспособные родители; вторая – трудоспособные родители; третья – сестры и братья);

б) возможность составления завещания в пользу третьих лиц, но лишь при отсутствии наследников по закону;

5) 1961–1991 гг. – существенно расширены пределы наследования были в Базах гражданского законодательства СССР 1961 г и Гражданском кодексе РСФСР 1964 г Указанные нормативные акты организовали достаточно стройную совокупность правил наследственных правоотношений, отражающих большие успехи в развитии данного публичного университета:

а) свобода завещания (в пользу любого лица);

6) установление при наследовании по закону двух наследственных очередей, включающих самый родных лиц;

в) возможность наследования обязательными наследниками и нетрудоспособными иждивенцами;

г) основания и порядок приобретения прав на выморочное имущество;

д) порядок реализации, охраны и оформления наследственных прав и др.

VII Наследственное право современной России:

1) 1991–2001 гг – были внесены достаточно важные трансформации в действующее законодательство, в частности касающиеся возможности состава перехода и определения наследства прав на отдельные виды имущества, ранее недопустимые в сфере права собственности физических лиц (акции, земельные наделы, участие в юридических лицах и др.);

2) 2001 г. – 1 марта 2002 гг. – в течение этого маленького промежутка времени действовала норма об повышении числа наследственных очередей до четырех. Дополнительно в число лиц, претендующих на получение наследства, были включены иные социально родные наследодателю родственники (в частности, дяди и тёти, племянницы и племянники);

3) 1 марта 2002 г. – настоящее время. С указанной даты вступил в воздействие раздел V части третьей Гражданского кодекса РФ «Наследственное право», что в значительной степени усовершенствовал ранее действовавшее законодательство, сохранив вместе с тем

преемственность положений Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. Громаднейшее развитие взяли:

а) принцип свободы завещания;

б) регламентация наследования по закону восемью очередями наследников;

в) порядок призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев;

г) определение видов и доли необходимых наследников;

д) особенности наследования определенных видов имущества (недвижимости, а также земельных участков, участия и членства в юридических лицах, национальных призов и др.).

Наследственное право: общие положения (лекция)


Интересные записи:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: