Функции свойственны гражданскому праву как правовой отрасли, они характеризуют ее место в совокупности права. Как мы знаем, главными функциями гражданского права и его университетов являются регулятивная и охранительная функции.
Кроме этого функции свойственны и отдельным институтам гражданского права, среди них и университету внедоговорных обязательств. Функции внедоговорных обязательств заключаются в назначении, служебной роли этого правового университета при исполнении задач, определяемых законом. Главными функциями внедоговорных внедоговорной ответственности и обязательств являются охранительная, компенсационная (восстановительная) и предупредительно-воспитательная (предупредительная) .
внедоговорной ответственности и Внедоговорным обязательствам свойственна в большинстве случаев охранительная функция. Она содержится в том, что внедоговорные обязательства предназначены помогать обеспечению прав и заинтересованностей субъектов гражданского права от разных нарушений и защищать эти права и интересы в случаях, в то время, когда их нарушение случилось. С учетом указанного назначения внедоговорных обязательств в науке гражданского права их принято относить к числу охранительных обязательств.
Представляется, что в понятии охранительные обязательства соединяются практически две защиты — и функции охраны прав и заинтересованностей. Исходя из этого нужно признать не совсем корректным наименование охранительные обязательства, потому, что понятия защита и охрана не совпадают по содержанию. Охрана является системой мер, каковые предназначены чтобы не допустить нарушений прав и заинтересованностей участников гражданских правоотношений, а защита вступает в воздействие, в то время, когда нарушение прав и заинтересованностей уже случилось. В сущности, обязательства, каковые именуют охранительными, предстают перед нами как охранительно-защитительные. Вместе с тем нужно подчернуть, что показатели охранительных имеются и в договорных обязательствах, в особенности в правилах об ответственности за неисполнение либо ненадлежащее выполнение сторонами собственных договорных обязанностей. Но во внедоговорных обязательствах их охранительная и защитительная направленность значительно отличается тем, что она образовывает сущность этих обязательств.
Так, охранительная функция не только характерна для внедоговорных обязательств, но конкретно в этих обязательствах она находит самоё полное проявление. Это относится как к деликтным обязательствам, так и к обязательствам из неосновательного обогащения.
Компенсационная (восстановительная) функция содержится в ответе задачи устранения отрицательных имущественных последствий, появившихся благодаря противозаконных действий лица (повреждение, порча, уничтожение имущества другого субъекта права, причинение смерти, вреда здоровью и т.д.) или в следствии ошибочной передачи второму лицу денег, иных сокровищ, вещей.
Устранение указанных последствий происходит методом возмещения причиненного вреда, а при неосновательного обогащения — методом возврата потерпевшему имущества, неосновательно купленного либо сбереженного вторым лицом. В следствии происходит восстановление (компенсация) имущественной сферы потерпевшего. В соответствии с особым нормам ГК (ст. ст. 1099 — 1101) компенсации подлежит и причиненный лицу моральный вред.
Предупредительно-воспитательная (предупредительная) функция. Внедоговорные обязательства, как было отмечено, связаны с аномальными явлениями, влекущими отвлечение участников имущественных взаимоотношений от обычной жизнедеятельности и причинение им имущественных потерь и непредвиденных забот. Исходя из этого одна из задач университета внедоговорных обязательств содержится в том, дабы влиять на участников имущественных взаимоотношений в целях стимулирования их к сокращению отмеченных аномальных явлений, а также сокращению гражданских правонарушений.
Воспитательное, предупредительное значение имеет сам факт существования норм о деликтной ответственности и внедоговорных обязательствах, каковые потерпевший от правонарушения либо собственной неточности может применять для защиты собственных прав и заинтересованностей. Одновременно с этим потенциальные правонарушители, зная о вероятных последствиях причинения вреда либо удержания неосновательно купленного либо сбереженного имущества, побуждаются к корректировке собственного поведения и тем самым избегают имущественных утрат и иных невыгодных последствий, которые связаны с требованиями потерпевших.
47.Обязательства благодаря причинения вреда (деликтные обязательства).
Обязательства благодаря причинения вреда (деликтные обязательства) заключаются в обязанности лица, причинившего вред личности либо имуществу гражданина или имуществу юрлица, компенсировать причиненный вред полностью.
Обязательства благодаря причинения вреда относятся к внедоговорнымобязательствам, каковые появляются в следствии совершения правонарушения, причинившего вред судьбы, здоровью, иным нематериальным благам гражданина или имуществу гражданина либо иного субъекта; исходя из этого они именуются деликтными (от лат. delictum — правонарушение).
Определения деликтного обязательства закон не дает. Но главная мысль, характеризующая его, содержится в п. 1 ст. 1064 ГК, в соответствии с которой вред, причиненный личности либо имуществу гражданина, и вред, причиненный имуществу юрлица, подлежит возмещению полностью лицом, причинившим вред.
В отличие от договорных обязательств, деликтные обязательства появляются независимо от желания и воли их участников, в силу указания закона. Наряду с этим вред причиняется полным субъективным правам (праву собственности, жизни, здоровью, чести, преимуществу и т.д.) при отсутствии между лицами договорного правоотношения. В случае, если вред причиняется при выполнении соглашения, то он по неспециализированному правилу возмещается в рамках договорного обязательства, на основании правовых норм, регулирующих соответствующий контракт.
Под вредом как основанием деликтной ответственности понимаются негативные для субъекта гражданского права имущественные либо неимущественные последствия, появившиеся в следствии повреждения либо уничтожения принадлежащего ему имущества, а также в результате причинения увечья либо смерти гражданину (физическому лицу).
Как указывается в п. 1 ст. 1064 ГК Российской Федерации, вред возможно причинен личности либо имуществу.
Причинение вреда имуществу (имущественный вред) свидетельствует нарушение имущественной сферы лица в форме уменьшения его имущественных благ или умаления их ценности. Время от времени имущественный вред определяют как разность между материальным положением потерпевшего до причинения вреда и по окончании.
Деликтное обязательство и соответственно деликтная ответственность за причинение вреда появляются при наличии следующих условий:
— противоправность поведения лица, причинившего вред;
— причинная связь между противозаконным поведением причинителя вреда и появившимся вредом;
— вина лица, причинившего вред.
Кредитором в обязательстве есть потерпевший — гражданин, личности или имуществу которого причинен вред, либо юрлицо, имуществу которого причинен вред. Должником есть причинитель вреда — гражданин либо юрлицо, в следствии действия которого причинен данный вред.
муниципальные образования и Государство выступают в деликтных обязательствах в лице органов власти РФ либо субъекта РФ, а также в лице муниципальных органов власти. Учитывая особенный темперамент гражданской правоспособности публичных образований (особая, обусловленная функциональными целями), направляться иметь в виду, что яркими участниками деликтных обязательств эти субъекты смогут выступать только в случаях, предусмотренных законом. Так, они выступают на стороне кредитора в том случае, в то время, когда вред причинен национальной либо муниципальной собственности, и в то время, когда государство делает охранительную функцию в отношении объектов, имеющих режим публичного достояния (атмосферный воздушное пространство, культуры и памятники истории) и затраты на восстановление которых покрываются за счет денег из бюджета. Участие публичных образований на стороне должника предусмотрено неспециализированными нормами ст. ст. 13 и 16 ГК Российской Федерации и особыми нормами ст. ст. 1069 — 1071 ГК Российской Федерации, и некоторыми иными, к примеру п. 2 ст. 243, п. 1 ст. 417 ГК Российской Федерации.
48.Неспециализированные положения наследственного права.
Наследственное право как подотрасль гражданского права
Наследственное право появилось как одна из подотраслей гражданского права, позднее выделившись в независимую отрасль. Традиционно нормы, регулирующие наследственные правоотношения, находятся в гражданско-правовых актах. Так, Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. содержал раздел «Наследственное право». Позднее, в связи с случившимися в стране трансформациями политического, экономического и социального характера, в 1991 г. были приняты Базы гражданского законодательства Альянса ССР, выяснившие новый порядок наследования по завещанию и закону. На современном этапе регулирование наследственных взаимоотношений осуществляется частью третьей Гражданского кодекса РФ, вступившей в силу с 1 марта 2002 г. Раздел V данной части так и именуется — «Наследственное право».
Наследственное право — это совокупность правовых норм, регулирующих публичные отношения по переходу имущества погибшего к вторым лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства.
Так, предметом наследственного права являются публичные отношения, появляющиеся при наследования имущества.
наследование — переход имущества погибшего к вторым лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства.
Основаниями осуществления наследования являются (ст. 1111 ГК Российской Федерации):
1) наследование по закону;
2) наследование по завещанию.
Примечательно, что современное законодательство исходит из предпочтительности наследования конкретно по завещанию. На это прямо показывает ст. 1111 ГК Российской Федерации. Также, косвенное подтверждение направляться из сравнительного анализа глав, посвященных этим видам наследования. Гл. 62 «Наследование по завещанию» расположена первой, и содержит вдвое больше статей, чем гл. 63 «Наследование по закону».
Процесс наследования включает в себя целый комплекс взаимоотношений, появляющихся в связи со смертью гражданина. В частности, это отношения, вытекающие из фактов:
составления завещания;
открытия наследства;
принятия наследства;
отказа от наследства;
выполнения завещания и др.
Для всех этих взаимоотношений характерно, что появляются они по поводу наследства, и без того или иначе связаны со смертью наследодателя. Но они смогут существовать и до момента открытия наследства, причем не необходима и связь с этим юридическим фактом. Так, лицо, составляющее завещание, вступает в наследственные отношения (руководствуется нормами наследственного права), но потом, отменив завещание, он эти отношения собственной волей прекращает. В этом случае они повторно появятся лишь по окончании смерти гражданина, и будут иметь пара второе содержание (случится наследование не по завещанию, а по закону).
В большинстве случаев, наследственные отношения имеют по большей части продолжающийся темперамент, т.е. существуют довольно продолжительный отрезок времени. Так, отношения, появляющиеся из составления завещания, существуют с момента его составления и до принятия наследства. Отношения по принятию наследства подолжаются с момента его открытия до принятия.
Имущественные отношения — отношения, появляющиеся по поводу имущества, материальных благ. Среди них различают, как и в простых гражданских правоотношениях:
1) вещные отношения связаны с нахождением имущества у наследодателя, это отношения по владению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом;
2) обязательственные отношения связаны с переходом имущества от одного лица (наследодателя) к вторым лицам (наследникам).
Индивидуальные неимущественные отношения появляются по поводу нематериальных благ. В наследственном праве возможно выделить две разновидности таких правоотношений:
1) индивидуальные неимущественные отношения, которые связаны с имущественными отношениями, каковые появляются по поводу объектов права интеллектуальной собственности (право защищать произведение от искажения);
2) индивидуальные неимущественные отношения, не связанные с имущественными отношениями (по поводу защиты достоинства, рабочий репутации и т.д.).
Как отмечалось выше, при наследовании происходит универсальное правопреемство. Универсальное правопреемство — это волеизъявление наследника о абсолютном неограниченном принятии наследства. Универсальность правопреемства свидетельствует (ст. 1110 ГК Российской Федерации), что наследство переходит к наследникам в неизменном виде как единое целое, в одинаковый момент, не считая исключений, установленных Гражданским кодексом. Это влечет следующие последствия для наследников:
1) нельзя принять наследство выборочно (к примеру, лишь имущественные права и вещи, отказавшись от долгов погибшего);
загрузка…
2) приняв какое-либо имущество либо признав имущественную обязанность (оплатив долг погибшего), лицо принимает и все другое наследственное имущество, а также в наследство входит и имущество, о котором не было никому известно на момент смерти наследодателя.
Моментом универсального правопреемства согласится время, в которое случилась смерть наследодателя.
Ключевые принципы наследственного права.
Основание открытия наследства — смерть наследодателя либо объявление его погибшим.
Универсальность наследственного правопреемства.
Защита прав и наследодателя интересов и законных наследников. Данный принцип находит косвенное отражение много наследственных норм. Охране прав наследодателя содействуют, например, положения о возможности назначить душеприказчика, составить письменное завещание в чрезвычайных событиях и т.д. В интересах наследников установлены, к примеру, нормы об ограничении ответственности по долгам погибшего, о возможности вернуть пропущенный для принятия наследства срок и др.
Свобода завещания свидетельствует, что наследодатель сам решает вопрос о необходимости составить завещание и о его условиях. Воля завещателя должна быть организована вольно, добровольно. Данный принцип закреплен в ст. 1119 ГК Российской Федерации, в соответствии с которой завещатель вправе по собственному усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом выяснить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких либо всех наследников по закону, не показывая обстоятельств для того чтобы лишения, и включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами Гражданского кодекса о наследовании. Кроме этого, завещатель вправе отменить либо поменять идеальное завещание.
Обеспечение прав и законных заинтересованностей нужных наследников. Этим принципом, по сути, ограничивается воздействие принципа свободы завещания. Но его существование нужно — так законодатель осуществляет честное социальное регулирование, защищая права нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. Круг нужных наследников установлен ст. ст. 1148, 1149 ГК Российской Федерации.
Необходимость учета предполагаемой воли наследодателя. Он свидетельствует, что, в случае, если нет оснований для наследования по завещанию, происходит наследование по закону. Причем очередность наследников по закону установлена с учетом степени родства; это, по плану законодателя, должно совпадать и с волей наследодателя.
Способ регулирования наследственных взаимоотношений — способ дозволения. Он свидетельствует возможность свободного формирования воли субъектов. Им дозволяется самим решать вопрос о том, кому передавать имущество, принимать либо не принимать наследство и пр.
1.2.
Главные термины наследственного права
Наследственные правоотношения характеризуются своеобразной терминологией: наследство, наследник, наследодатель и т.д.
Под наследством (ст. 1112 ГК Российской Федерации) понимается все имущество, принадлежавшее наследодателю на момент открытия наследства, а также имущественные права и обязанности. В наследство входят :
1) вещи;
2) иное имущество, а также имущественные права и обязанности.
К сожалению, в законодательстве отсутствует легальное определение имущества. Анализ судебной практики, и работ отдельных авторов разрешает сделать вывод о том, что в состав наследства смогут входить кроме этого и кое-какие индивидуальные неимущественные права, принадлежавшие наследодателю (к примеру, право на опубликование произведения, защиту его от искажения). Также, А.П. Сергеев выделяет так именуемое Gestaltungsrecht (право на правообразование), оно же — защищаемые законом интересы. Как пример приводится право наследников закончить начатую погибшим приватизацию квартиры или право прибавить срок, за который погибший обладал имуществом, к сроку приобретательной давности. Во всех этих случаях речь заходит не столько о наследовании самих прав (их еще нет), какое количество о возможности их купить.
Традиционно считается, что в наследство входит лишь имущество, принадлежавшее наследодателю на праве собственности. Но, как исключение, возможет переход и других прав. Так, участок, имевшийся у погибшего на праве пожизненного наследуемого владения, переходит к наследникам на этом же праве. Примечательно, что в один момент к ним переходит и право купить его в собственность в соответствии с земельным законодательством.
Не входят в состав наследства:
Права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, например, права на алименты, на возмещение вреда, причиненного жизни либо здоровью гражданина.
Права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается Гражданским кодексом либо вторыми законами, к примеру, не допускается переход прав и обязанностей при смерти сторон согласно соглашению поручения (п. 1 ст. 997 ГК Российской Федерации), гражданина-ссудополучателя в контракте безвозмездного пользования (ст. 701), доверительного управляющего в контракте доверительного управления имуществом (п. 1 ст. 1024 ГК Российской Федерации).
Индивидуальные неимущественные права и другие нематериальные блага.
Национальные призы, полученные наследодателем. В соответствии с Указом Главы Российской Федерации от 2 марта 1994 г. № 442 «О национальных призах РФ» при смерти награжденных документы и государственные награды к ним остаются у наследников. При отсутствии наследников документы и государственные награды к ним подлежат возврату в Управление Президента РФ по государственным наградам и кадровым вопросам. Наследники погибшего награжденного, выезжающие из РФ за границу на постоянное жительство, есть в праве вывозить документы о награждении их погибшего родственника (но не сами награды).
Наследство раскрывается со смертью гражданина либо объявлением его погибшим. Открытие наследства свидетельствует, что имущество «утрачивает фактическую сообщение с бывшим правообладателем, удерживает прошлое свойство прижизненной принадлежности определенному лицу, но делается предназначенным для приобретения правопреемниками-наследниками».
Момент (время) открытия наследства — сутки смерти наследодателя. Факт смерти человека устанавливается в соответствии с медицинскими параметрами. Наряду с этим во внимание принимается конкретно полное, необратимое прекращение биологических процессов в клетках и тканях организма (биологическая смерть). Состояние клинической смерти (краткий период сердечной деятельности и прекращения дыхания, с сохранением жизнеспособности тканей) не влечет открытия наследства.
При объявлении гражданина погибшим согластно судебному вердикту наследство раскрывается в сутки вступления в силу ответа суда. , если основанием для вынесения для того чтобы ответы были чрезвычайные события, угрожавшие смертью, в качестве дня смерти возможно указан сутки предполагаемой смерти (ст. 1114 ГК Российской Федерации).
Верное определение момента открытия наследства имеет ответственное значение для установления круга наследников, состава имущества, срока для принятия наследства и др. К примеру, от этого срока зависит, какое законодательство будет использоваться к наследственным отношениям. Так как гражданское законодательство не имеет обратной силы, в случае, если иное не установлено законом, наследование будет происходить по нормам, вступившим в силу по окончании момента открытия наследства (либо существовавшим на текущий момент).
Факт открытия наследства подтверждается свидетельством о смерти, выданным в органах ЗАГСа в порядке, установленном законом. Госрегистрация факта смерти граждан, живших либо пребывавших за пределами территории РФ, производится консульскими учреждениями РФ. Основанием для выдачи свидетельства помогает:
медицинский документ, устанавливающий факт смерти (выданный медицинским учреждением либо частнопрактикующим доктором);
ответ суда об объявлении гражданина погибшим.
При смерти гражданина на протяжении боевых действий родственникам направляется извещение или другой документ, подтверждающий смерть гражданина на протяжении боевых действий. Он выдается руководством воинской части, военного госпиталя, военного комиссариата либо иным органом минобороны Российской Федерации. Но на основании для того чтобы документа свидетельство о смерти не выдается. Уполномоченное должностное лицо обязано известить об этом ближайший орган ЗАГСа для госрегистрации факта смерти.
В случае, если в свидетельстве о смерти наследодателя указан лишь месяц либо год его смерти, временем открытия наследства считается последний сутки указанного месяца либо года.
направляться обратить внимание на тот факт, что для определения момента открытия наследства во внимание принимается лишь сутки, а не час смерти. Как установлено ст. 1114 ГК Российской Федерации, граждане, погибшие в одинаковый сутки, считаются в целях наследственного правопреемства погибшими в один момент, и не наследуют приятель по окончании приятеля. Наряду с этим к наследованию призываются наследники каждого из них.
Местом открытия наследства согласится последнее место жительства наследодателя, определяемое правильно ст. 20 ГК Российской Федерации (место, где гражданин неизменно либо в основном жил). Верное определение места жительства имеет значение для определения нотариуса, которому подается прошение о принятии наследства, отказе от него. В случае, если наследование осложнено зарубежным элементом, установление места открытия наследства окажет помощь установить, по праву какого именно страны оно будет происходить.
Местом жительства гражданина смогут являться жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специальные дома (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда, особый дом для одиноких старых, дом-интернат для калек, ветеранов и другие), иное жилое помещение, в котором гражданин неизменно либо в основном живёт в качестве хозяина, согласно соглашению найма (поднайма), контракту аренды или на иных основаниях, предусмотренных законодательством (ст. 2 Закона РФ от 25.06.1993 г. № 5242—1 «О праве россиян на свободу передвижения, жительства места и выбор пребывания в пределах РФ»). Для подтверждения места открытия наследства нотариусу представляются документы, выданные органами регистрационного учета, подтверждающие регистрацию наследодателя по месту жительства.
Также, место последнего постоянного либо преимущественного жительства наследодателя возможно установлено судом.
Местм жительства несовершеннолетних до 14 лет, и недееспособных считается место жительства их законных представителей (своих родителей, опекунов).
направляться иметь в виду, что место временного проживания, независимо от длительности проживания, местом открытия наследства принимать во внимание не имеет возможности (в случае, если гражданин находится в местах лишения своды, санатории, на учебе и пр.). Факт постоянного проживания удостоверяется справкой жилищно-эксплуатационной организации либо справкой органов внутренних дел.
В случае, если наследодатель на момент смерти неизменно либо в основном жил в жилом помещении, в котором он был зарегистрирован по месту нахождения, сохранив наряду с этим регистрацию по месту жительства По другому адресу, наследство раскрывается по месту жительства наследодателя, в случае, если факт места открытия наследства по месту нахождения наследодателя (либо факт постоянного либо преимущественного проживания наследодателя по месту нахождения) не установлен по суду. Нотариус, открывший наследственное дело по месту нахождения наследодателя, установленному судом, извещает об этом нотариуса, ведущего наследственные дела по месту последнего места жительства наследодателя (при отсутствии сведений о нотариусе, которому должна быть направлена информация, извещается территориальный орган Росрегистрации).
В случае, если последнее место жительства наследодателя, владевшего имуществом на территории РФ, неизвестно либо находится за ее пределами, местом открытия наследства согласится место нахождение наследственного имущества. Но может появиться обстановка, при которой имущество находится в различных местах (к примеру, в различных городах, либо, что сложнее, — в различных государствах). В этом случае место открытия наследства может определяться по двум параметрам.
В случае, если в наследство входит недвижимость, местом открытия наследства есть место нахождения таковой недвижимости либо же самая ценной ее части. Так, в случае, если у погибшего имелось недвижимое имущество в различных городах (и место жительства самого наследодателя нереально выяснить), наследство будет раскрываться в том городе, где находится более полезная недвижимость.
В случае, если в составе наследства недвижимости нет, оно будет раскрываться по месту нахождения движимого имущества либо самая ценной его части.
Сокровище имущества, в соответствии с ст. 1115 ГК Российской Федерации, определяется исходя из его рыночной стоимости.
Стороны наследственных правоотношений — наследник и наследодатель. Под наследодателем понимается погибший человек, имущество которого переходит к наследникам по закону либо по завещанию. Завещатель — более узкий термин, обозначающий человека, выразившего собственную волю относительно имущества при помощи составления завещания. Наследодателем возможно лишь физическое лицо, причем его гражданство не имеет значения. Свойство передавать имущество по наследству входит в состав гражданской правоспособности, появляющейся у человека с момента рождения и прекращающейся при смерти (ст. 18 ГК Российской Федерации). Так, наличие либо отсутствие дееспособности никак не воздействует на возможность лица быть наследодателем по закону. Но завещательная дееспособность появляется лишь у абсолютно здорового лица. Это связано с тем, что составление завещания есть односторонней сделкой. Следовательно, завещателями не смогут быть:
недееспособные граждане (ст. 29 ГК Российской Федерации);
ограниченно здоровые граждане (ст. 30 ГК Российской Федерации);
несовершеннолетние (за исключением граждан в возрасте до 18 лет, ставших абсолютно здоровыми по окончании вступления в законный брак либо эмансипации (п. 2 ст. 21 и ст. 27 ГК Российской Федерации).
Наследники — это лица, каковые в соответствии с гражданским законодательством смогут быть призваны к наследству. Так как право наследовать имущество кроме этого входит в состав гражданской правоспособности, наследниками смогут быть и недееспособные, и несовершеннолетние, и ограниченно здоровые лица, независимо от гражданства, пола, национальности и пр.
Полный состав вероятных наследников выяснен ст. 1116 ГК Российской Федерации.
Граждане, находящиеся в живых в сутки открытия наследства. Они смогут наследовать как по закону, так и по завещанию.
Дети, зачатые при жизни наследодателя и появившиеся живыми по окончании открытия наследства; они смогут наследовать как по закону, так и по завещанию. Включение неродившихся детей в число наследников направлено на защиту их прав и заинтересованностей. К наследованию призываются дети, появившиеся в течение 300 дней с момента смерти наследодателя. Традиционно наследодателем в этом случае выступает папа ребенка, но это смогут быть и другие родственники либо же лицо, не приходившееся родственником ребенку. К примеру, возможно завещать имущество детям первой жены.
В случае, если ебенок появился от лиц, пребывающих в браке между собой, либо в течение 300 дней по окончании расторжения брака или признания его недействительным, отцом ребенка согласится муж (бывший муж) матери, если не доказано иное. Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется свидетельством об их браке. При смерти лица, признававшего себя отцом ребенка, но не пребывавшего в браке с его матерью, факт признания им отцовства возможно установлен судебным вердиктом.
Взяв прошение о возможности рождения еще одного наследника, нотариус обязан принять меры по обеспечению его заинтересованностей. Так, до рождения наследника приостанавливается выдача свидетельств о праве на наследство (ст. 1163 ГК Российской Федерации), не проводится раздел наследственного имущества (ст. 1166 ГК Российской Федерации).
Призываться к наследованию может лишь ребенок, появившийся живым. В этом случае значение имеет сам факт начала жизнедеятельности ребенка, независимо от того, сколько прожил ребенок. В соответствии с ст. 20 Закона «Об актах гражданского состояния», в большинстве случаев родителям ребенка, погибшего на первой семь дней судьбы, выдается лишь свидетельство о смерти ребенка. Но наряду с этим по просьбе своих родителей (одного из своих родителей) возможно выдан документ, подтверждающий факт госрегистрации рождения ребенка.
Юрдические лица, указанные в завещании и существующие на момент открытия наследства; наследовать смогут и коммерческие, и некоммерческие организации, внесенные в госреестр на момент открытия наследства. В случае, если к этому времени организация была ликвидирована, имущество будет наследоваться по закону.
Российскя Федерация; она может наследовать имущество как по завещанию, так и по закону. В заключительном случае в соответствии с ст. 1151 ГК Российской Федерации происходит наследование выморочного имущества.
Субъекты РФ.
Города.
Зарубежные страны.
Интернациональные организации.
Последние четыре категории субъектов смогут призываться к наследованию лишь при наличии указания в завещании.
В один момент ст. 1117 ГК устанавливает список лиц, каковые не смогут призываться к наследованию (недостойные наследники).
В соответствии с ст. 1117 ГК Российской Федерации, не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, каковые собственными умышленными противозаконными действиями, направленными против наследодателя (в случае, если эти события были обоснованы по суду), содействовали либо пробовали содействовать:
повышению причитающейся им доли наследства;
призванию их к наследованию;
призванию вторых лиц к наследованию;
повышению причитающейся вторым лицам доли наследства.
Указанные лица кроме этого не наследуют ни по закону, ни по завещанию, в случае, если их действия были направлены против кого-либо из наследников (при условии, что эти события обоснованы по суду).
В число недостойных наследников попадают, помимо этого, лица, чьи действия были направлены против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании (в случае, если эти события обоснованы по суду):
подделка завещания;
сокрытие завещания;
препятствование составлению завещания.
Наряду с этим законодатель делает исключение: граждане, которым наследодатель по окончании потери ими права наследования все же завещал имущество, вправе наследовать это имущество.
Недостойным наследником возможно признан наследник, что в праве на необходимую долю в наследстве (ст. 1149 ГК Российской Федерации), и отказополучатели (ст. 1137 ГК Российской Федерации).
Одно из условий признания лица недостойным наследником — совершение им умышленного противозаконного действия. Об умышленном характере свидетельствует то, что лицо осознавало их, предвидело и имело возможность предвидеть возможность либо неизбежность наступления негативных последствий, оно хотело наступления таких последствий.
Не наследуют по закону родители по окончании детей, в отношении которых они были по суду лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства.
На основании ответа суда смогут быть отстранены от наследования лица, каковые злостно уклоняются от своих обязанностей по содержанию наследодателя. Это относится к родственникам, на которых лежит такая обязанность в силу закона. Так, в соответствии с домашним законодательством, алиментные отношения смогут появляться между детьми и родителями, супругами, сёстрами и братьями, дедушками (бабушками) и внуками, пасынками (падчерицами) и отчимом (мачехой).
Отстранение от наследования производится во внесудебном порядке, нотариусом, выдающим свидетельство о праве на наследство. Такое ответ выносится при неоспоримого характера оснований (наличие вступившего в силу решения суда либо решения суда).
Недостойный наследник, уже взявший имущество, обязан вернуть его. Возврат производится правильно гл. 60 «Обязательства благодаря неосновательного обогащения»: сохранившееся имущество возвращается в натуре; цена несохранившегося имущества компенсируется в финансовой форме. Также, недостойный наследник возмещает доходы, каковые он извлек либо должен был извлечь от применения имущества.
49. Авторское и смежное право: понятие, объекты, субъекты.